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文檔簡介
淺析缺陷產(chǎn)品自損責任的性質(zhì)首先,應(yīng)該明確幾個概念在進行法律研究時,人們必須用一系列的概念通過定義來解釋概念,以便掌握概念所指對象的本質(zhì)特征。定義能否準確揭示事物的本質(zhì)屬性,關(guān)系到人們對事物的理解。過去,學術(shù)界一直在爭論產(chǎn)品自殘責任的性質(zhì)。我們認為對一些基本概念的理解存在差異。因此,有必要在本文末尾定義一些相關(guān)的概念?!爱a(chǎn)品”的概念中國第產(chǎn)品質(zhì)量法號法律第2條規(guī)定:“本法所稱產(chǎn)品,是指經(jīng)過加工制造銷售的產(chǎn)品”。因此,產(chǎn)品僅限于工業(yè)產(chǎn)品的范圍。應(yīng)該說這個規(guī)定還不夠完善。相關(guān)外國立法值得借鑒,現(xiàn)介紹如下:1973年10月簽署的第關(guān)于產(chǎn)品責任適用法律的公約號法令規(guī)定,產(chǎn)品應(yīng)包括天然產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品,無論是未經(jīng)加工的還是經(jīng)過加工的,動產(chǎn)還是不動產(chǎn)。這項規(guī)定太寬泛了。歐共體產(chǎn)品責任指令規(guī)定,“本指令中提及的產(chǎn)品指除原始農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)產(chǎn)品以外的所有動產(chǎn)。動產(chǎn)包括電力”。中國產(chǎn)品質(zhì)量法利用了這一規(guī)定。然而,隨著科學技術(shù)的發(fā)展,計算機等高科技產(chǎn)品的出現(xiàn)。許多國家擴大了“產(chǎn)品”的范圍,認為產(chǎn)品應(yīng)該包括智力產(chǎn)品,如書籍、計算機軟件、職業(yè)咨詢和服務(wù)。改革開放以來,中國的經(jīng)濟、科技和文化發(fā)展迅速。借鑒國外立法經(jīng)驗,我們認為產(chǎn)品應(yīng)包括所有工業(yè)產(chǎn)品、電力、天然氣和其他無生命物體、加工農(nóng)產(chǎn)品,以及知識產(chǎn)品和中介信息,如書籍、計算機軟件、專業(yè)咨詢和服務(wù)。(2)關(guān)于“缺陷”、“瑕疵”和“質(zhì)量不合格”“缺陷”一詞是世界各國產(chǎn)品責任立法中的常用詞,不同于“缺陷”和“質(zhì)量不合格”的概念。在英國1987年頒布的歐共體產(chǎn)品責任指令、德國產(chǎn)品責任法和消費者保護法法規(guī)中,所謂的缺陷產(chǎn)品是指不具備“一個人有權(quán)期望的安全性”的產(chǎn)品。類似地,美國1979 產(chǎn)品責任示范法第104條規(guī)定,如果產(chǎn)品“不可關(guān)聯(lián)的不安全”,則該產(chǎn)品存在缺陷。我國產(chǎn)品質(zhì)量法第46條規(guī)定:“本法所稱缺陷是指危及人身和他人財產(chǎn)安全的不合理風險。產(chǎn)品具有保護人體健康、人身和財產(chǎn)安全的國家標準。行業(yè)標準是指不符合標準的標準。然而,中國學者普遍認為“產(chǎn)品缺陷”是指“有害”的產(chǎn)品。由此可見,缺陷是指“不安全”、“不合理的危險”和“安全但質(zhì)量差”的產(chǎn)品。缺陷與瑕疵的關(guān)系。中國大陸法系學者王黎明在他的著作民法。侵權(quán)行為法中做出了區(qū)分。一般認為缺陷只是缺陷的一部分,即只有對人身和財產(chǎn)安全構(gòu)成不合理風險的缺陷才是缺陷,如產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量等。符合法律或約定標準的產(chǎn)品不是缺陷。其他學者認為,兩者應(yīng)該在操作的方便性方面有所區(qū)別。我們認為瑕疵和瑕疵屬于民法范疇。在英語中,缺陷可以被翻譯成缺陷或瑕疵,這并不需要區(qū)分它們。例如,如果一個產(chǎn)品的規(guī)格不符合法定或約定的標準,并且該產(chǎn)品不適用于用戶,那么我們可以確定該產(chǎn)品存在缺陷。缺陷與瑕疵的人為分離在實踐中不易掌握。對于“不合格產(chǎn)品”一詞,顧昂然在民法通則的起草過程中反復強調(diào)“產(chǎn)品責任與不合格產(chǎn)品有關(guān)。但這不是一般的產(chǎn)品質(zhì)量問題?!帮@然,我已經(jīng)意識到措辭不恰當。然而,當立法機關(guān)于1993年頒布并于2000年修訂時,它仍然混淆了“缺陷”和“不合格質(zhì)量”這兩個概念。這實際上是立法上的一個錯誤。建議在修訂產(chǎn)品質(zhì)量法時用“缺陷”代替“不合格質(zhì)量”一詞,以統(tǒng)一概念對缺陷產(chǎn)品自我損害的性質(zhì)和其他損害的不同理解,會導致對產(chǎn)品自我損害的不同救濟方式。因此,我們應(yīng)該區(qū)分這兩個概念。產(chǎn)品的自損是指由于產(chǎn)品的缺陷而導致的產(chǎn)品價值的降低、損壞和損失。他的損失是指買方、用戶和其他財產(chǎn)的損失,而不是由于所購產(chǎn)品的缺陷造成的缺陷產(chǎn)品。例如:一家電視機廠與B店簽訂了一份合同,供應(yīng)一批名牌彩電。乙方收到貨物后發(fā)現(xiàn)電視機存在質(zhì)量缺陷,由此造成的經(jīng)濟損失屬于自損范圍。但是,如果乙方在驗收過程中因彩電爆炸而遭受員工傷害和其他財產(chǎn)損失,此類人身傷害和財產(chǎn)損失屬于其他產(chǎn)品損失的范圍。從這個案例中,我們可以看出自我傷害和其他傷害之間有以下的區(qū)別:首先,造成傷害的原因是不同的。產(chǎn)品自損的直接原因是產(chǎn)品的內(nèi)在缺陷,沒有外在原因。其他產(chǎn)品損壞的原因是有缺陷的產(chǎn)品,造成人身和財產(chǎn)損害。第二,侵權(quán)對象的不同。損壞產(chǎn)品本身的是有缺陷的產(chǎn)品本身。另一方面,他的損失是購買者和使用者的個人財產(chǎn)以及缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)。第三,法律后果是不同的。產(chǎn)品自殘的法律后果是,受害者可以依靠以下結(jié)合隨著救濟請求的提出,制造商和賣方被要求負責修理、更換和賠償損失。相反,產(chǎn)品的其他損害所造成的損害只能根據(jù)侵權(quán)法進行索賠。產(chǎn)品生產(chǎn)者和銷售者應(yīng)當承擔民事賠償責任。如果造成嚴重人身傷害,也可能追究刑事責任。二、關(guān)于產(chǎn)品自我損害責任的幾種理論在美國判例法中著名的“軒尼詩訴希魯穆菲德汽車公司”一案中,軒尼詩從希魯穆菲德汽車公司買了一輛新車,送給了他的妻子。在汽車交付后的一周內(nèi),當汽車的方向盤失控并撞到墻上時,軒尼詩夫人受傷了。所有的汽車都報廢了。新澤西州最高法院裁定,盡管軒尼詩夫人不是買家,但她仍有權(quán)獲得人身傷害賠償。顯然,最高法院利用侵權(quán)責任來減輕軒尼詩夫人的傷害。根據(jù)當時美國的產(chǎn)品責任法,汽車本身就是被損壞的產(chǎn)品,能得到賠償嗎?如果汽車不是報廢而是損壞,誰來承擔修理費用和其他問題,能否妥善解決?可見,產(chǎn)品自損責任的立法規(guī)定對于保護消費者權(quán)益具有重要意義。產(chǎn)品自損責任是指產(chǎn)品本身因自身缺陷而受到損害,導致其價值降低和損害或損失的民事責任。關(guān)于這種責任的性質(zhì),各國立法有所不同。學術(shù)界也有不同意見??偠灾笾掠幸韵氯N理論。(1)侵權(quán)責任理論。業(yè)主認為缺陷產(chǎn)品的自損和其他損害的性質(zhì)是一樣的,因為損害是由產(chǎn)品的缺陷造成的。因此,目前兩者的性質(zhì)也是一樣的,都是侵權(quán)責任,侵權(quán)法的規(guī)定應(yīng)該統(tǒng)一適用。一些學者還認為,產(chǎn)品責任法的目的是保護消費者和增加制造商的責任。它應(yīng)該突破“無合同,無責任”的限制。侵權(quán)法適用于產(chǎn)品的自傷更有利于保護購買者,尤其是與制造商沒有直接合同關(guān)系的第三方和利益。這一聲明被美國的一些州法院采納。例如,在新澤西州最高法院裁決的“santor訴m . karaghan-Sian公司”一案中,法院認為,當制造商將其產(chǎn)品投放市場時,應(yīng)確保其產(chǎn)品適合其用途并具有安全性。否則,它應(yīng)該對產(chǎn)品和其他財產(chǎn)造成的損害負責,以保護通常無法保護自己的受害者。侵權(quán)責任理論認為,產(chǎn)品責任法應(yīng)該突破傳統(tǒng)的“無合同,無責任”(2)合同責任理論。索賠是指缺陷產(chǎn)品的自我損壞是由于賣方違反保修義務(wù)或未能按合同約定交付合格產(chǎn)品而造成的。換句話說,產(chǎn)品的自我損壞是由于合同一方的不完全支付。從交貨之時起,買方獲得有缺陷的產(chǎn)品。從理論上講,產(chǎn)品的所有權(quán)尚未轉(zhuǎn)移,因此不能認為自我損害是對買方所有權(quán)的侵犯。造成的損失應(yīng)采用違約責任而不是侵權(quán)責任。這一說法得到了許多學者的支持,并被美國大多數(shù)法院采納。(3)妥協(xié)理論。持這種觀點的人認為,缺陷產(chǎn)品自我損害賠償責任不僅應(yīng)規(guī)定侵權(quán)責任或合同責任的適用,還應(yīng)根據(jù)案件的具體情況和方便受害人救濟的原則分別適用合同法或侵權(quán)法。法律的保護條款。該聲明被日本產(chǎn)品責任法和一些美國州法院采納。例如,日本產(chǎn)品質(zhì)量法第3條規(guī)定,制造業(yè)應(yīng)對侵犯他人生命、身體和財產(chǎn)的制成品缺陷造成的損害承擔責任。至于財產(chǎn)損害是否應(yīng)包括制成品本身的損害,制造物責任說規(guī)定了兩種情況:在制成品以外的其他財產(chǎn)損害不造成人身傷害的情況下,制成品本身的損害應(yīng)根據(jù)瑕疵擔保和不履行債務(wù)的責任予以免除;但是,在上述損害賠償?shù)那闆r下,為了保護受害人,根據(jù)違法行為制度的基本原則,適用侵權(quán)法對制成品的自我損害和其他損害進行救濟是適當?shù)?。折衷主義理論認為,當人身傷害和其他財產(chǎn)損害不發(fā)生時,應(yīng)采用契約責任理論,當制成品也遭受損害時,即自我損害和其他損害并存時,應(yīng)采用侵權(quán)責任理論進行救濟。這似乎是解決問題的最好辦法,但如果進一步分析食物中毒,我們可以發(fā)現(xiàn)妥協(xié)理論的理論沖突。自我損害與其他損害的并存實際上是違約與侵權(quán)的并存。僅在侵權(quán)法中使用補救措施,實質(zhì)上是認為具有自我損害的制成品的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買方和用戶。這與民法中的所有權(quán)轉(zhuǎn)移理論相沖突。稍后將詳細討論。上述三種理論在各自的產(chǎn)品責任立法中都有不同程度的體現(xiàn),對維護市場經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定和保護消費者權(quán)益發(fā)揮了重要作用。然而,值得注意的是,在現(xiàn)代民法理論中,三方對抗的趨勢已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠跫s責任理論和侵權(quán)責任理論并存,折衷主義理論很少被采用。三、關(guān)于我國產(chǎn)品自我損害責任問題通過上一節(jié)的分析,我們應(yīng)該明確,無論用什么理論來保護購買者和使用者因產(chǎn)品自我損害而遭受的損失,轉(zhuǎn)讓標的物的當事人之間都必須存在契約關(guān)系。如果合同一方支付缺陷產(chǎn)品,從而給購買者和使用者造成人身傷害和其他財產(chǎn)損失,則適用侵權(quán)責任。但是,如果缺陷產(chǎn)品的價值減少、損壞或丟失,侵權(quán)救濟就不能給予,因為從理論上講,一方支付缺陷產(chǎn)品的行為并不構(gòu)成合同的完全履行,而是不完全支付或不當履行。侵權(quán)責任理論將缺陷產(chǎn)品的自我損害和其他損害的責任等同起來,因此在理論上存在漏洞。根據(jù)該聲明,一方對有缺陷的產(chǎn)品履行其義務(wù),另一方也可以在付款的基礎(chǔ)上獲得產(chǎn)品的所有權(quán)。在民法理論中,這將不可避免地導致悖論。現(xiàn)代民法認為,履行債務(wù)的目的主要是為了滿足債務(wù)人的利益,履行債務(wù)不應(yīng)損害債權(quán)人的其他利益。當事人一方雖已履行義務(wù),但未能完全履行義務(wù),或者履行義務(wù)不符合法律規(guī)定或者合同約定的,即構(gòu)成不完全履行。所謂不完全履行,也稱為主動侵犯債權(quán)或不完全支付,是由德國律師斯陶博于1902年首次提出的。它是指債務(wù)人已經(jīng)履行了義務(wù),因為其履行是有缺陷的或?qū)鶛?quán)人造成損害的情況。不當履行的后果是,債務(wù)人應(yīng)對債權(quán)人因接受債務(wù)人的付款而遭受的損害承擔責任。換句話說,當債務(wù)人支付有缺陷的產(chǎn)品時,產(chǎn)品的所有權(quán)自然不會轉(zhuǎn)移給債權(quán)人。顯然,債務(wù)人違約造成的損害不能通過侵權(quán)責任來補救。因為根據(jù)侵權(quán)法理論,侵權(quán)行為的構(gòu)成必須是行為人的行為侵犯了現(xiàn)實中存在的權(quán)利。如前所述,在債權(quán)法中,如果待支付的標的物存在瑕疵且沒有所有權(quán)轉(zhuǎn)移,可以看出侵權(quán)責任理論難以自圓其說。折衷主義理論也有上述不足。侵權(quán)法是用來補救未轉(zhuǎn)讓所有權(quán)的產(chǎn)品的自我損害。侵權(quán)責任理論和折衷理論在理論上存在缺陷和不足,不應(yīng)為我國立法所采納。因此,我們認為,對產(chǎn)品自損責任的立法思考應(yīng)以合同責任理論為基礎(chǔ)。我國著名的民法學家梁慧星老師認為,制造物責任法解說第122條規(guī)定的不合格產(chǎn)品造成的“損害”包括人身損害和財產(chǎn)損害。所謂的財產(chǎn)損害不包括缺陷產(chǎn)品本身的損害,也不包括由于缺陷產(chǎn)品本身的損害而使受害者失去的利益。因為,缺陷產(chǎn)品本身的損害和由此獲得的利益的損失應(yīng)當按照合同法的規(guī)定來處理。民法學者王佐堂也認為,產(chǎn)品責任通常是指產(chǎn)品造成損害的責任。事實上,廣義的產(chǎn)品責任還包括合同責任,即產(chǎn)品的生產(chǎn)者或銷售者在履行合同中提供的產(chǎn)品不符合法律或合同規(guī)定的質(zhì)量標準或存在隱性缺陷時應(yīng)承擔的民事責任。由此不難看出,王作堂等人也主張對產(chǎn)品的自殘適用合同責任。有許多學者持這種觀點,不會重復?;趯Ω鲊a(chǎn)品責任制度的比較研究,我們認為將合同責任適用于產(chǎn)品自我損害的救濟是可行的,原因如下:首先,債務(wù)人用缺陷產(chǎn)品履行義務(wù)構(gòu)成不當履行。根據(jù)債權(quán)法原則,構(gòu)成不當履行的標的物的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移,債權(quán)人有權(quán)要求返還。債務(wù)人不能因其履行而免除實現(xiàn)債權(quán)人利益的義務(wù)。根據(jù)我國民法通則第121條和民法通則第28條,債務(wù)人對不當履行的責任是合同責任。其次,從舉證責任來看,追究產(chǎn)品生產(chǎn)者和銷售者的違約責任更有利于保護購買者和使用者的權(quán)利。在民事訴訟中,實行“誰主張,誰舉證”的原則。如果消費者以侵權(quán)為由提起訴訟,他們必須承擔舉證責任?,F(xiàn)代產(chǎn)品法執(zhí)行嚴格的責任,在立法上傾向于消費者,但產(chǎn)品制造商和銷售商可以依靠他們自己的能力第三,追究產(chǎn)品生產(chǎn)者和銷售者的違約責任也可以保護合同關(guān)系之外的第三方的利益。長期以來,在“無合同,無責任”理論的影響下,人們認為,如果制造商要對違約負責,合同關(guān)系之外的第三方的利益就不能得到保護。事實上,它規(guī)定產(chǎn)品的自損責任是違約責任,這是不會發(fā)生的。例如,德國實行違約責任,但通過案例理論,德國創(chuàng)設(shè)了“具有保護第三人功能的合同”,將合同的效力范圍擴大到相關(guān)的第三人。一旦合同有效成立,它不僅在當事人之間有效,而且債務(wù)人對特定的第三方也有一定的注意和保護義務(wù)。當債務(wù)人違反合同時,受害的特定第三人也可以根據(jù)合同直接向債務(wù)人要求損害賠償。同樣,美國統(tǒng)一商法典第2-318條規(guī)定,“如果可以合理地預(yù)期買方的家庭、共同居住者和買方家庭中的客人將使用、消費貨物或受貨物影響,并且如果他們因賣方違反擔保義務(wù)而受到傷害,賣方的明示或暗示擔保責任也應(yīng)延伸至買方家庭、共同居住者和買方家庭中的客人。賣方必須排除或限制本條的適用,本條是著名的“以利益為擔保責任的第三方”,并將合同的效力延伸至特定的第三方。德國和美國的立法值得
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