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文檔簡介

1、關(guān)于懲罰性賠償制度的思考懲罰性賠償制度的功能分析 摘要懲罰性賠償制度又被稱為示范性賠償或報(bào)復(fù)性賠償制度,故其對于賠償金額的確定就不限于受害人的損失。我國目前的懲罰性賠償制度的規(guī)定只解決了有沒有懲罰的問題,卻起不到懲戒的作用,其懲罰力度的不足、適用情形的嚴(yán)苛,極大地削弱了懲罰、懲戒及示范的作用。關(guān)鍵詞懲罰性賠償制度 賠償金額 適度性與一般過失損害不同,在一些特定領(lǐng)域如消費(fèi)領(lǐng)域、公平交易領(lǐng)域、合同領(lǐng)域,當(dāng)出現(xiàn)惡意的欺騙等行為來獲取非法利潤時(shí),應(yīng)該在更大程度上彌補(bǔ)受害人損失或應(yīng)該對施害人予以懲戒,這是一種自然而然的想法。然而面對同一個(gè)問題,不同國家間處理方式卻有很大差異。懲罰性賠償制度的適用條件懲罰

2、性賠償制度起源于18世紀(jì)的英國。當(dāng)初的懲罰性賠償制度是為了彌補(bǔ)民事責(zé)任制度中欠缺的對精神損害的賠償,也可以說最早的懲罰性賠償實(shí)際上就是精神賠償。不過由于懲罰性賠償適用條件上的靈活,即使在各國已建立起精神損害賠償制度的情況下,懲罰性賠償制度仍具有旺盛的生命力。懲罰性賠償制度被稱為示范性賠償或報(bào)復(fù)性賠償制度,是指在受害人實(shí)際損害之外,即物質(zhì)損害和非物質(zhì)損害之外由侵權(quán)人支付給受害人的賠償。大陸法系國家基本秉承民事責(zé)任的補(bǔ)償性賠償原則,認(rèn)為民事責(zé)任不具有懲罰功能。我國1987年頒布實(shí)施的民法通則第一百一十七條確定了我國侵權(quán)責(zé)任補(bǔ)償性賠償?shù)脑瓌t。不過兩大法系的這種區(qū)別只是一種大致上的區(qū)別,普通法系對于懲

3、罰性賠償?shù)氖褂糜兄鴩?yán)格的限制,而大陸法系國家也并不完全排斥懲罰性賠償制度的使用,也會(huì)在一些案件中通過增加預(yù)防性懲罰來實(shí)現(xiàn)侵權(quán)行為法的補(bǔ)償功能。懲罰性賠償制度與補(bǔ)償性賠償制度的最根本區(qū)別是后者是為了彌補(bǔ)受害人因?yàn)榍謾?quán)遭受的損失,補(bǔ)償金額以受害人實(shí)際損失為限,而前者則是一種懲戒性的制度,是在對受害人的實(shí)際損失已經(jīng)補(bǔ)償?shù)那闆r下,對侵權(quán)人課以進(jìn)一步罰款的賠償要求。在普通法系國家懲罰性賠償制度的適用有嚴(yán)格的限制。英國的懲罰性賠償只存在于三種案件中:首先適用于政府工作人員壓制的、專橫的和違憲的行為導(dǎo)致的案件;其次適用于被告實(shí)施加害行為之前計(jì)算過可以因此盈利的;再次適用于法律明確規(guī)定的懲罰性賠償。美國懲罰性

4、賠償示范法案則規(guī)定“給予請求者的僅僅用于懲罰和威懾的金錢”。而德國和法國的懲罰性賠償只適用于“廉恥原因所生的訴權(quán)”,而且是在侵權(quán)行為法之外才適用。一般來說適用懲罰性賠償要滿足下列條件:第一,對可能被判承擔(dān)懲罰性賠償?shù)闹黧w包括法人、自然人。第二,主觀上的惡意包括欺詐、放任或重大過失。第三,客觀上其行為可能發(fā)生在合同行為中,也可能發(fā)生在非合同行為中,造成了損害后果的。第四,懲罰性賠償是一種附加賠償,是在進(jìn)行了補(bǔ)償性賠償之后對違約人或侵害人進(jìn)行的懲戒性賠償,因此各國對于懲罰性賠償金額都作了限制性規(guī)定。反對我國引入懲罰性賠償制度的意見主要基于民法要求“損害賠償?shù)淖罡咴瓌t在于賠償被害人所受之損害,最終有

5、如損害事故未曾發(fā)生”,即損害賠償?shù)哪康氖腔謴?fù)原狀,而懲罰性賠償制度違反了該原則的理由。中國的懲罰性賠償制度筆者認(rèn)為,首先在一個(gè)完全的侵權(quán)賠償中,是應(yīng)該包括財(cái)產(chǎn)損失和精神損害的,但是在我國沒有完備的精神賠償制度的情況下,懲罰性賠償?shù)募尤肟梢圆糠謴浹a(bǔ)在這方面的不足,矯正我國民事責(zé)任對于損失范圍的局限,實(shí)現(xiàn)懲罰性賠償作為精神損害賠償?shù)淖畛豕δ?。所謂懲罰性賠償實(shí)質(zhì)是補(bǔ)償性賠償,無論在侵權(quán)法上還是在合同法上,對受害人的損失都是有限制的,得到判決支持的損失能夠等于實(shí)際損失幾乎是不可能的。二是問題可能并不在于該不該懲戒侵害人或違約人,而是在于該不該將這部分懲戒歸于受害人。目前我國的一些法官認(rèn)為基于不該將之歸

6、于受害人的判斷進(jìn)而得出不該引入懲罰性賠償制度的結(jié)論。例如在著名的王海打假案中,法院拘泥于王海打假是職業(yè)而非消費(fèi),其潛臺(tái)詞即王海沒有對售假者罰款的權(quán)利。但是當(dāng)我們懲戒欺詐者、故意侵害人或故意違約人的同時(shí)也是在做示范,起著預(yù)防性作用,而這種示范是由受害人提起的,是他在承擔(dān)所有的損失成本、訴訟風(fēng)險(xiǎn),且其損失除了因?yàn)檫`約、侵權(quán)外還因?yàn)樵V訟而繼續(xù)產(chǎn)生著。三是從比較法的角度,不管是對之態(tài)度更為開放的普通法系國家還是對此相當(dāng)謹(jǐn)慎的大陸法系國家,對于懲罰性賠償制度的態(tài)度都是積極的,司法實(shí)踐也是較為成功的,主要問題在于懲罰賠償額度的掌握上。目前我國法學(xué)界即使是很保守的學(xué)者也贊成在嚴(yán)格限制的情況下引入懲罰性賠償制

7、度。應(yīng)該說對于懲罰性賠償制度,在何種范圍內(nèi)及何種幅度的懲罰適于我國可能才是最重要的問題。我國目前被視為規(guī)定了懲罰性賠償?shù)姆煞ㄒ?guī)是中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法第四十九條關(guān)于經(jīng)營者提供商品或者服務(wù)有欺詐的,應(yīng)以消費(fèi)者購買商品的價(jià)款或者接受服務(wù)的費(fèi)用雙倍賠償?shù)囊?guī)定;高法關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋第八條關(guān)于(1)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人,(2)商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人等兩種情形下對已付房款雙倍賠償;及第九條關(guān)于(1)故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明,(2)故意隱瞞所售房屋

8、已經(jīng)抵押的事實(shí),(3)故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋的事實(shí)等三種情形下對已付房款雙倍賠償?shù)囊?guī)定;中華人民共和國食品安全法第九十六條關(guān)于生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或者銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,對支付價(jià)款十倍賠償?shù)囊?guī)定;中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法第四十七條關(guān)于明知產(chǎn)品存在缺陷仍然生產(chǎn)、銷售,造成他人死亡或者健康嚴(yán)重?fù)p害的,被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。通過對以上規(guī)定的分析,至少可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:第一,我國的懲罰性賠償適用范圍包括合同領(lǐng)域(消費(fèi)合同、商品房買賣合同)和侵權(quán)領(lǐng)域(產(chǎn)品責(zé)任)。應(yīng)該說消法第四十九條的規(guī)定開創(chuàng)了我國懲罰性賠償制度的先河,并且它

9、的適用只要求有欺詐行為,大大降低了消費(fèi)者的舉證責(zé)任。但是它的局限性也是明顯的:第一,對于主體嚴(yán)格限定于消費(fèi)者降低了它的懲戒性,這是一種對懲罰性的實(shí)現(xiàn)舍本逐末的規(guī)定。由于消費(fèi)品的價(jià)格均較低,所以規(guī)定雙倍返還的懲罰力度仍然不足,因而法律出臺(tái)后并沒有實(shí)現(xiàn)人們所期望的大幅度遏制中國消費(fèi)市場假貨泛濫的情況,反而由于“王海打假”敗訴,給人們澆了一盆冷水。雖然高法的司法解釋規(guī)定商品房也適用雙倍返還,但是標(biāo)準(zhǔn)卻從商品房的價(jià)格變更成了已付房款,極大削弱了懲罰性;第二,要求違約人或侵權(quán)人的主觀要件是欺詐或故意。高法的司法解釋中適用懲罰性賠償?shù)那樾伟藧阂膺`約,其保護(hù)范圍較之于消法有所擴(kuò)大;第三,在消費(fèi)合同中(包

10、括商品房買賣)只要求有欺詐行為而不問損失,在其他規(guī)定中要求發(fā)生實(shí)際損失。從其他國家的懲罰性賠償制度來看,由于強(qiáng)調(diào)懲罰性賠償是對補(bǔ)償性賠償?shù)难a(bǔ)充,所以一般要求受害人舉證損失。但是鑒于消費(fèi)領(lǐng)域的特殊性,以及我國假貨橫行的現(xiàn)狀等原因,我國消法適用情形只要求證明欺詐的規(guī)定是合乎國情的。而在食品衛(wèi)生法的規(guī)定中,其行文是“除要求賠償損失外,還可以向生產(chǎn)者或者銷售者要求支付價(jià)款十倍的賠償金”,這似乎表明適用情形要求有損失的存在。由于食品也是一種消費(fèi)品,因此如果受害人只主張雙倍返還的話,按消法第四十九條不需要舉證損失,但如果主張十倍價(jià)款的返還,就必須舉證損失的存在了。從幾倍價(jià)款到十倍似乎是一種進(jìn)步,但是由于食

11、品直接關(guān)乎人的生命健康,而食品價(jià)格其實(shí)很低,不良食品帶給人的損失卻是巨大的,這時(shí)候采用食品價(jià)格而不以被舉證的損失為計(jì)算倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),可以說是相當(dāng)奇怪的計(jì)算方法。侵權(quán)行為法規(guī)定“造成他人死亡或者健康嚴(yán)重?fù)p害的,被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償”,一方面要求侵權(quán)人的故意,一方面又要求造成受害人的死亡或健康嚴(yán)重?fù)p害,這個(gè)適用情形太嚴(yán)苛了。結(jié)語整體上來說,我國目前的懲罰性賠償制度的規(guī)定只解決了有沒有懲罰的問題,但是卻達(dá)不到懲戒的作用。其懲罰力度的不足、適用情形的嚴(yán)苛,極大地削弱了作為懲罰性賠償?shù)膽土P和懲戒作用。這樣的規(guī)定甚至可以說動(dòng)搖了人們對于懲罰性賠償制度本身的信心。適度擴(kuò)大懲罰性賠償制度的范圍,在人身權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國家賠償?shù)阮I(lǐng)域引入懲罰性賠償制度,對于賠償金額的標(biāo)準(zhǔn)要既能實(shí)現(xiàn)懲戒的目的又不會(huì)造成過度威懾:“如果賠償遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于損害,威懾將會(huì)過度,加害人會(huì)把他們的行為縮至不適當(dāng)?shù)某潭?,即使所得利益超過了損害,

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