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文檔簡介
1、 知識產權法,吳漢東主編,2003年7月第1版 第一編:總論 一、知識產權(一)知識產權的概念 知識產權是人們對于自己的智力活動創(chuàng)造的成果和經營管理活動中的標記、信譽依法享有的權利。(最早見于17世紀法國卡普夫,后為比利時皮卡第所發(fā)展) 廣義: 著作權、鄰接權(或相關權)、商標權(包括服務標志權)、商號權(企業(yè)名稱權)、商業(yè)秘密權(未公開信息權)、產地標記權(地理標志權)、專利權(包括工業(yè)品外觀設計權)、集成電路布圖設計權、新植物品種權等各種權利。 狹義: 即傳統(tǒng)意義上的。著作權(包括鄰接權)、專利權和商標權三部分。分為兩個類別:一類是文學產權,包括著作權與鄰接權;另一類是工業(yè)產權,有專利權和
2、商標權。 (二)知識產權的性質、特征一、性質: 知識產權是一種新型的民事權利;是一種有別于財產所有權的無形財產權,是一種私權。即知識產權的客體(知識產品或智力成果)是一種沒有形體的精神財富,客體的非物質性是知識產權的本質屬性,也是該項權利與有形財產所有權的最根本區(qū)別。知識產權的無形是相對于動產、不動產的有形而言的。它具有不同的存在、利用、處分形態(tài),具體表現為: 1、不發(fā)生有形控制的占有。 2、不發(fā)生有形損耗的使用。 3、不發(fā)生消滅知識產品的事實處分與有形交付的法律處分。 基于上述特征,國家有必要賦予知識產品的創(chuàng)造者以知識產權,并對這種權利實行有別于傳統(tǒng)財產權制度的法律保護。 二、特征: 基于其
3、無形財產權的本質屬性,決定了它具有以下特征:專有性、地域性、時間性 1、專有性:是一種專有性的民事權利。同所有權一樣,具有排他性和絕對性的特點。不過,由于知識產品是精神領域的產品,知識產權的效力內容不同于所有權的效力內容。 2、地域性:知權作為一種專有權在空間上的效力并不是無限的,而要受到地域的限制,即具有嚴格的領地性,其效力只限于本國境內。該處的地域既可是一個國家,也可是一個地區(qū)。 3、時間性:其不是沒有時間限制的永恒的權利,其時間性的特點表現:它在法律規(guī)定的期限內受到保護,一旦超過法律規(guī)定的有效期限,這一權利就自行消滅,相關知識產品即成為整個社會的共同財富,為全人類所共同使用。 從本質上看
4、,只有客體的非物質性才是知識產權所屬權利的共同法律特征。 所謂非物質性,是指知識產權保護的對象并無物質性存在,它僅是一種信息。知識產權法所保護的,正是人們對這種信息的控制和支配。由于其非物質性以及由非物質性決定的易傳播、可復制的特點,決定了知識產權特殊的調整和使用。登記注冊、審查批準來確定權利的存在與范圍和權利基于其存在形態(tài)上的行使方式和保護方式:許可使用、轉讓、出售。(三)知識產權的主體和客體知識產權的主體可以是自然人、法人、其他組織,也可以是國家。知識產權的主體制度具有以下特點: 1. 知識產權的原始取得,以創(chuàng)造者的身份資格為基礎,以國家認可或授予為條件。 2. 知識產權的繼受取得,往往是
5、不完全取得或有限制取得,從而產生數個權利主體對同一知識產品分享利益的情形。 3. 知識產權法對外國人的主體資格,主要奉行“有條件的國民待遇原則”,有別于一般財產法所采取的“有限制國民待遇原則”。知識產權的客體,是指人們在科學、技術、文化等知識形態(tài)領域中所創(chuàng)造的精神產品,即知識產品。知識產品的類別: (1)創(chuàng)造性成果,包括作品及其傳播媒介、工業(yè)技術; (2)經營性標記; (3)經營性資信。知識產品的特點: (1)創(chuàng)造性。創(chuàng)造性是知識產品取得法律保護的條件,就某類具體的知識產品來說,其創(chuàng)造性程度的要求各不相同。一般來說,專利發(fā)明所要求的創(chuàng)造性最高,它必須是該項技術領域中先進的科學技術成就,它所體現
6、的技術思想、技術方案必須使某一領域的技術發(fā)生質的飛躍。著作權作品所要求的創(chuàng)造性次之,它要求作品必須是作者創(chuàng)造性勞動的成果,但任何作品只要是獨立構思和創(chuàng)作的,不問其思想內容是否與他人作品相同或類似,均可取得獨立的著作權。而商標所要求的創(chuàng)造性僅達到易于區(qū)別的程度即可,即商標應當具有顯著特征,便于識別。 (2)非物質性。非物質性是知識產品區(qū)別于有形財產所有權客體的主要特征。所謂非物質性,即是知識產品的存在不具有一定的形態(tài)(如固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)等),不占有一定的空間。人們對它的“占有”不是一種實在和具體的控制,而表現為認識和利用。 (3)公開性。知識產品必須向社會公示、公布,使公眾知悉。技術秘密例外。(
7、四)知識產權的侵害與救濟1知識產權的保護范圍 作為知識產權客體的精神產品是一種無形財產,它的保護范圍無法依其本身來確定,而要求法律給予特別的規(guī)定。在限定的保護范圍內,權利人對自己的知識產品可行使各種專有權利,超出這個范圍,權利人的權利失去效力,即不得排斥第三人對知識產品的合法使用。2知識產權侵害行為的對象與屬性3知識產權侵害賠償的歸責原則 (1)歸責原則是確認不同種類侵權行為所應承擔民事責任的標準和規(guī)則,它決定著一定侵權行為的責任構成要件、舉證責任的負擔、免責條件、損害賠償的原則和方法等。 (2)在采用過錯責任原則的基礎上補充適用過錯推定責任原則。4侵犯知識產權的法律救濟 (1)民事救濟措施。
8、民事救濟措施具有維護權利狀態(tài)或對權利人所受損害給予補償之作用。一般來說,民法對所有權的保護是通過賦予權利人以請求確認所有權、排除妨害、恢復原狀、返還原物、賠償損失等請求權的方法來實現的。但知識產權所有人一般不能援用請求恢復原狀、返還原物之傳統(tǒng)民事救濟措施。侵犯知識產權的損害賠償額,主要有兩種計算方法:一是按侵權人在侵權期間因侵權行為所得之利潤計算;二是按權利人在被侵權期間因被侵權所受到的損失計算。如果權利人的實際損失和侵權人的非法所得不能確定的,則可以適用法定賠償的有關規(guī)定。 (2)刑事救濟措施。根據刑法規(guī)定,對侵犯知識產權罪可處以有期徒刑、拘役、管制、罰金等各種刑事處罰。 (3)行政救濟措施
9、。具體包括訓誡(警告)、責令停止制作和發(fā)行侵權復制品、沒收非法所得、沒收侵權復制品和制作侵權設備以及罰款等。(五)知識產權制度的體系 從體系范圍而言,知識產權制度有廣狹義之分。 狹義的知識產權制度,即傳統(tǒng)意義上的知識產權法,包括著作權(含鄰接權)、專利權、商標權三個主要組成部分。 知識產權法是調整因知識產品而產生的各種社會關系的法律規(guī)范的總和,它是國際上通行的確認、保護和利用著作權、工業(yè)產權以及其他智力成果專有權利的一種專門法律制度。 知識產權法律體系,一般應當包括如下法律制度: 1、著作權法律制度。 2、專利權法律制度。 3、工業(yè)版權法律制度。 4、商標權法律制度。 5、商號權法律制度。 6
10、、產地標記權法律制度。 7、商業(yè)秘密權法律制度。 8、反不正當競爭法律制度。 知識產權法的地位: 知識產權法基本上采用單行法的立法體例。 在我國的法律體系中,知識產權法屬于民法的范疇。其沒有獨特的,僅屬于它自己所有的調整對象和調整手段,因而不具有成為獨立法律部門的條件。從世界范圍看,關于知識產權制度的立法體例,主要有以下三種做法:一是編入民法典,二是單行立法,三是編纂專門法典。 價值目標:正義與效益應是整個知識產權制度的立法目的和功能目標?,F代知識產權制度應當確立以下兩個基本法律觀:私權神圣、利益衡平。 廣義的知識產權制度包括著作權、鄰接權、商標權、商號權、商業(yè)秘密權、產地標記權、專利權、集成
11、電路布圖設計權等各種權利。 現代知識產權制度體系可由如下權利構成:文學產權;工業(yè)產權(主要有專利權、外觀設計權、商標權、商號權、地理標記權、反不正當競爭權);知識財產專有權(主要有植物新品種權、集成電路布圖設計權、商業(yè)秘密權);商譽權;信用權。其中文學產權、工業(yè)產權、知識財產專有權構成創(chuàng)造性成果權與經營性標記權,商譽權、信用權構成經營性資信權。第二編:著作權 第一章 概述 (一)著作權的概念及其演變 著作權指作者或其他著作權人對文學、藝術和科學作品依法享有的專有權利。 演變和發(fā)展: 1、原始版權即“翻印權”,是保護印刷出版商的封建特許權。該保護制度最早起源于宋,宋曾頒布 “禁擅鐫”的命令。 2
12、、15世紀末,威尼斯共和國授予印刷商馮施貝葉為期年的印刷出版專有權,被認為是西方第一個由統(tǒng)治政權頒發(fā)的保護翻印之權的特許令。 3、歐洲第一個要求享有“作者權”,亦即對印刷商無償占有作者的精神創(chuàng)作成果提出抗議的是德國宗教改革領袖馬丁路德。其1525年出版對印刷商的警告的小冊子,揭露了某些印刷商盜用他的手稿,指責這些印刷商的行為與攔路搶劫的強盜毫無二致。 4、1709年英國議會通過了世界上第一部著作權法:為鼓勵知識創(chuàng)作而授予作者及購買者就其已印刷成冊的圖書在一定時期內之權利法,即安娜法。從主要保護印刷出版者轉為主要保護作者,這可以說是著作權發(fā)展史上的一個飛躍,但沒有強調對作者精神權利的保護。(其“
13、版權”體系以保護作者利益為主,并以經濟權利內容為限) 5、法國1791表演權法,1793作者權法,使著作權法離開了“印刷”,“出版”的基點,成為名副其實的保護作者權的法律。之后的大陸法系國家皆沿用“作者權”的概念,與英國的“版權”相對應。(1791-1793年,法國在立法中以“作者權”的稱謂代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“版權”,強調著作權中人身權與財產權的雙重內容。) “著作權”,“作者權”與“版權”的語詞演進及發(fā)展,反映了知識產權立法史上對相關法律保護重點,保護對象,保護內容和保護形式的不同選擇。在著作權立法現代化,國際化潮流的推動下,“版權”體系的英美法系國家與“作者權”體系的大陸法系國家在基本原則、基本制
14、度方面出現整合與趨同。 民通及著作權法將“版權”與“著作權”用語并列對待。 6、中國著作權制度的產生與發(fā)展 1910年清政府頒布的大清著作權律是我國歷史上第一部著作權法。 1986年民通明確規(guī)定保護公民與法人的著作權。 1990年9月7日著作權法通過,1991年6月1日正式頒布實施,2001年10月27日修訂實施。是新中國成立以來第一部系統(tǒng)規(guī)定著作權事宜的基本法律。 2001年,著作權修正案獲得通過。 (二)著作權與相關權利的區(qū)別:(1)著作權與所有權的區(qū)別: 同屬依法產生的絕對權利,其義務主體是除權利人以外的不特定的多數人。 1、標的不同:所有權的標的是動產和不動產等有形物,所表現為對有形物
15、的支配權。著作權標的是無形的人類精神和智力活動的成果,思想或情感的一定表現,所以,著作權的獨占性完全出自法律的規(guī)定,而不是由于標的物本身的性質。著與所互不排斥,兩種權利可同存 2、權利的完整性不同:所有權作為絕對權利,其屬性最為完整,不受時間和地域的限制。著作權雖然也是一種絕對權利,但受到在時間、地域和權利本身的種種限制,并最后喪失,直至進入公有領域。著作權是一種不完整的絕對權利。 (2)著作權與專利權的區(qū)別: 雖同屬知識產權類型,但由于后者是工業(yè)產權的一種,必然與文學、藝術領域的著作權存在著諸多方面的區(qū)別。 1、保護對象不同:著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內容的目的,思想、
16、事實、方式等不是著作權保護的直接標的。專利權所保護的是具有新穎性,創(chuàng)造性、實用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達形式而直接深入到技術方案本身。 正因為如此,專利說明書作為一件文學作品,其表達形式受著作權法的保護,而其中所載明的技術內容如果符合專利申請的條件并經審批授權,則會受到專利法的保護。 2、保護條件不同:專利權要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內容的發(fā)明,專利權只授予先申請人。著作權要求作品具有獨創(chuàng)性(任何作品只要是獨立構思和創(chuàng)作的,不問其思想內容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨立的著作權)。 3、權利產生程序不同:專利權必須采取國家行政授權的方法確定權利人。著作權在大多數國家依創(chuàng)作完成而
17、自動產生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。 4、適用領域不同:著作權所保護的作品主要涉及文學藝術領域,專利權主要發(fā)生在工業(yè)生產領域,與產品的技術方案息息相關。兩者在某些方面也可能出現交叉。 (3)著作權與商標權的區(qū)別: 1、權利內容不同:著作權是一體兩權的典型代表,著作財產權與著作人身權相互平行,各自獨立;商標權則是一種純粹的財產權,不具有人身權的內容。 標僅為財產權,著作權則包含人身與財產權。 2、法律要求的保護條件不同:商標是以文字、圖形或其組合作為區(qū)別商品的標志,只要求標識具有可識別性,不考慮由誰創(chuàng)作。著作權要求作品具有獨創(chuàng)性,任何抄襲、剽竊所得到的作品不可能受到保護。 3、權利取得方式不同:
18、商標權實行注冊登記,著作權實行自動保護原則。 (三)著作權法的基本原則著作權法第1條規(guī)定了立法宗旨與基本原則“為保護文學,藝術和科學作品的作者的著作權,以及與著作權相關的權益,鼓勵有益于社會主義精神文明,物質文明建設的作品的創(chuàng)作與傳播,促進社會評論文化和科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮,根據憲法制定本法”。 1、保護作者權益原則。以作者權益為著作權法保護的核心,系統(tǒng)規(guī)定了著作權的歸屬、內容及其侵權責任。 2、鼓勵優(yōu)秀作品傳播的原則。明確規(guī)定出版者、表演者、錄音錄像制作者、廣播電視組織的權利,鼓勵優(yōu)秀作品的使用和傳播。 3、作者利益與公眾利益協調一致的原則。以協調兩者利益為立法宗旨,在保護作者權益的基礎上又
19、規(guī)定了合理使用、法定許可使用、強制許可使用等制度,對該權利作了一定的限制。 4、與國際著作權發(fā)展趨勢保持一致的原則。我國參加了國際公約,在著作權立法中接受和遵循國際社會公認的準則,并頒布了實施國際公約的有關規(guī)定。 第五章 鄰接權一、概念: 亦稱作品傳播者權,指作品的傳播者在傳播作品的過程中對其創(chuàng)造性勞動成果依法享有的專有權利。即雖非著作權,卻是與著作權相關、相近或相鄰的權利。包括出版者權、表演者權、錄音錄像制作者權以及廣播組織播放權。我國稱為“與著作權有關的權益”。 狹義:即傳統(tǒng)鄰接權,通常包括表演者權、音像制作者權及廣播電視組織權三類,但在不同國家的法律中其具體內容又略有不同。 廣義:是把一
20、切傳播作品的媒介所享有的專有權一律歸入其中,或把那些與作者創(chuàng)作的作品尚有一定區(qū)別的產品、制品或其他含有“思想的表達形式”而又不能稱為“作品”的內容也劃入其中。(我國采用了廣義鄰接權的基本內容,具體規(guī)定:著作權法實施條例規(guī)定的“出版者對其出版的圖書和報刊享有的權利,表演者對其表演享有的權利,錄音錄像制作者對其制作的錄音錄像制品享有的權利,廣播電臺、電視臺對其制作的廣播、電視節(jié)目享有的權利”。) 鄰接權與著作權的關系: 同屬知識產權范圍。鄰接權是由著作權衍變轉化而來的,是從屬于著作權的一種權利。 1、主體不同。著的主體是智力作品的創(chuàng)作者,包括自然人和法人;鄰的主體是出版者、表演者、音像制作者、廣播
21、電視組織,除表演者外,幾乎都是法人。 2、保護對象不同。著作權保護對象是文學、藝術和科學作品;鄰接權保護對象是經過傳播者藝術加工后的作品。 3、內容不同。著作權主要指作者對其作品享有發(fā)表、署名等人身權和復制、發(fā)行等財產權;鄰接權的內容主要是出版者對其出版的書刊的權利、表演者對表演的權利、音像制作者對其音像制品的權利、廣播電視組織對其廣播、電視節(jié)目的權利等。 4、受保護的前提不同。作品只要符合法定條件,一經產生就可獲得著作權保護;鄰接權的取得需要以著作權人的授權及對作品的再利用為前提。 第六章 著作權的利用一、著作權的轉讓: 指著作權人將其作品使用權的一部或全部在法定有效期內有期限或無期限地轉移
22、給他人的法律行為。特點: 1、轉讓的對象僅限于著作財產權。 2、著作權轉讓與作品載體所有權無關。(畫家畫畫) 3、轉讓導致著作權主體的變更。(不論作品的著作財產權全部或部分轉移到受讓人手中,受讓人都成為該作品的著作權人。) 4、轉讓的標的可作多種選擇。 著作財產權能予以轉讓,且轉讓應當訂立書面合同,其主要條款:作品的名稱;轉讓的權利種類、地域范圍;轉讓價金;交付轉讓價金的日期和方式;違約責任;雙方認為需要約定的其他內容。 二、著作權的許可使用: 指著作權人將自己的作品以一定的方式,在一定的地域和期限內許可他人使用的行為。是著作權人實現其著作財產權的主要方式。 (一)特征: 1、不改變著作權的歸
23、屬。 2、被許可人的權利受制于合同的約定。 3、除專有許可外,被許可人不能以自己的名義提起侵權之訴。 (二)著作權專有許可使用與一般許可使用的區(qū)別:區(qū)分標準是獨占性。 專有許可使用:著作權人授權他人在一定的地域和期限內以特定的方式獨占使用作品。 一般許可使用:著人授權使用者在一定期限和范圍內以特定的方式非獨占地使用作品。 1、在著作權專有實用許可的情況下,任何人(包括著作權人)都無權在同樣的地域和期限內以許可證所列舉的方式使用作品;而在一般許可使用的情況下,著作權人可以在相同的地域和期限內,以相同的方式許可多人使用同一作品,著作權人自己也可以在上述范圍內使用作品。 2、在著作權專有使用許可的條
24、件下,被許可人是否享有從屬許可權,應當以合同的約定為準。而對于一般許可使用的被許可人一般不享有從屬許可權。 (三)著作權集體許可合同: 是著作權人集體組織通過集體許可途徑將其集體組織管理的作品許可他人使用的合同。包括“一攬子許可合同”(集體對集體)和“中心組織許可合同”(集體對個人)。 第三編:專利權 第一章:專利權概述一、專利與專利權: (一)專利的含義: 1、“專利”是專利權的簡稱,即與“專利權”具有相同含義。 2、專利是記載發(fā)明創(chuàng)造內容的文獻,即“專利文獻”的簡稱。 3、指經國家專利主管機關依照專利法規(guī)定的審批程序進行審查后,被確認符合專利條件(即具有專利性)的發(fā)明創(chuàng)造。即,專利指經專利
25、主管機關依照法定程序審查批準的、符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造。特征: 1、專利是一項特殊的發(fā)明創(chuàng)造,是產生專利權的基礎。 2、專利是符合專利法規(guī)定的專利條件的發(fā)明創(chuàng)造。 3、作為專利的發(fā)明創(chuàng)造必須經專利主管機關依照法定程序審查確定。 我國專利法規(guī)定了三種專利:發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設計專利。 (二)專利權及特征: 專利權:指法律賦予公民、法人或其他組織對其獲得專利的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內依法享有的專有權利(統(tǒng)治壟斷權) 主體:專利權所有人,即依法享有專利權的公民、法人或其他組織。 客體:被審批為專利的發(fā)明創(chuàng)造(發(fā)明、實用新型、外觀設計)。 內容:由專利產生的各項權利和義務。由專利權人自己實施或授
26、權他人實施其專利的權利,以及禁止他人未經許可實施其專利的權利。 與著作權、商標權一樣,具有獨占性、時間性、地域性,又有自己的特征: 1、就獨占性而言,在同一法域內,相同主題的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利權。 2、就時間性而言,專利權的保護期較短。(發(fā)明20年,實和外10年,不得續(xù)展) 3、就法律授予性而言,只有經國務院專利行政部門審批,發(fā)明創(chuàng)造才可能取得專利權。 二、專利法與專利制度: (一)專利法及其調整對象: 是調整因發(fā)明創(chuàng)造的開發(fā)、實施及其保護等產生的各種社會關系的法律規(guī)范的總稱。 專利法調整因發(fā)明創(chuàng)造的開發(fā)、實施及其保護等發(fā)生的各種社會關系。具體(調整對象): 1、因確認發(fā)明創(chuàng)造的歸屬而
27、發(fā)生的社會關系。 2、因授予發(fā)明創(chuàng)造專利權而發(fā)生的各種社會關系。 3、因發(fā)明創(chuàng)造專利的實施、轉讓或許可實施而發(fā)生的各種社會關系。 4、因發(fā)明創(chuàng)造專利權的保護而發(fā)生的各種社會關系。 (二)專利制度及其特征: 源于中世紀特權。世界上第一部現代專利法是英國1623年的壟斷法規(guī)。 專利制度的基本內容:依據專利法的規(guī)定對申請專利的發(fā)明創(chuàng)造進行審查,對符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造授予專利權,同時將該項發(fā)明創(chuàng)造的內容予以公開。專利制度的核心是授予專利權人一定期限的壟斷權。 現代專利制度的特征: 1、法律保護。 2、科學審查。 3、公開通報。 4、國際交流。 (三)專利制度與知識經濟: 知識經濟的核心就是知識的創(chuàng)造
28、、傳播和應用。專利制度與市場經濟的關系:市場經濟的發(fā)展需要專利制度的推動;同時專利制度的進步和完善又有賴于市場經濟的發(fā)展。專利制度與市場經濟相輔相成,相伴相生。 專利制度對知識經濟的作用具體表現: 1、激勵知識創(chuàng)造。 2、有效配置智力資源。 3、促使發(fā)明創(chuàng)造得將其技術成果盡快轉化為生產力。 4、保護技術市場公平有序的競爭機制。 5、吸引外國的先進技術。 三、我國專利法的制定與修改: 專利法于84年3月12日通過,并于85年4月1日開始實施。 92年9月4日通過專利法修正案,對我國專利法作了修訂(第一次): 1、擴大了專利保護范圍。 2、加強對專利權的保護。 3、延長專利權的保護期限。 4、增加
29、了強制許可的種類,改變了強制許可的條件。 5、增訂了本國優(yōu)先權。 6、將授權前的異議程序改為授權后的“撤銷程序”。 7、修改和補充了有關宣告專利權無效的規(guī)定。 2000年8月25日通過的專利法修正案,對我國專利法作了如下修改(第二次): 1、修改與國有企業(yè)改革、行政管理體制改革精神不相適應的有關規(guī)定。 2、進一步完善專利保護制度。 3、簡化、完善有關程序。 4、處理專利國際申請的內容與專利合作條件相銜接。我國94年加入。 第四編:商標權 第一章:商標制度概述 一、商標概念、分類與作用: 是生產經營者在其商品或服務上所使用的,由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合構成的
30、,具有顯著特征,便于識別商品或服務來源的標志。 (一)含義: 1、商標是用于商品或服務上的標記。 2、商標是區(qū)別商品或服務來源的標記。 3、商標是由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合構成,具有顯著特征的人為標記。 (二)商標與相鄰標記的區(qū)別: 1、商標與商品名稱: 商品名稱:指用以區(qū)別其他商品而使用在本商品上的稱謂。 (1)商品的通用名稱不能作為商標使用;商品的特有名稱如果符合法定條件的,可以注冊成商標使用。 (2)對于他人的注冊商標,不能作為自己的商品名稱使用。 (3)在我國,商標一經注冊,即可受到商標法的保護,而商品名稱一般不能作為權利客體,只有知名商品的名稱才
31、能取得反不正當競爭法的保護。 2、商標與商品裝潢: 商品裝潢:是商品包裝物或其他附著物上的裝飾設計,具有美化商品、刺激消費者需求欲望、提高商品品位的作用,其功能與商標所具備的商品來源的區(qū)別功能是不同的。 (1)商標一經核準注冊,即為注冊人專用,且非經變更申請不得任意改變其文字,圖形。而商品裝潢無需注冊,既不屬于特定主體專用,又可根據市場情況隨時加以變動和改進。 (2)商標不允許與所指向的商品內容相同,即商標的文字,圖形不能涉及相關商品的質量,原料,功能,用途等。而商品裝潢則無此限制,其裝潢設計的內容與商品的內容往往一致。 (3)在我國的法律保護體系中,注冊商標受商標法保護,而商品裝潢可以作為美
32、術作品受著作權法保護,知名商品的裝潢還可以受反不正當競爭法保護。 3、商標與商務標語: (1)商務用語是為了經銷商品而制作的廣告用語和口號。 (2)商務標語不具有區(qū)別商品來源的功能,不能為特定人獨占使用,但有的商務標語如具有獨創(chuàng)性和文學藝術價值,可以受著作權法保護。 4、商標與特殊標志:同屬于區(qū)別標記。奧運會會徽 (1)適用范圍不同。 (2)由不同的法律、法規(guī)調整。 特殊標志經國家工商行政管理部門核準登記后,其所有人享有專有權。(有效期4年,自核準登記之日起計算??稍谟行跐M前3個月提出延期申請) (三)商標的分類: 1、按其使用的對象不同,分為:商品商標、服務商標。 2、按其構成商標圖案的形
33、態(tài),分為:文字商標、圖形商標、字母商標、數字商標、三維標志商標、顏色組合商標、組合商標。 3、按其使用者不同,分為:制造商標、銷售商標、集體商標。 4、按其特殊性質,可分為:聯合商標、防御商標、證明商標(保證商標)。 (四)商標的作用: 1、商品來源的標示作用。 2、商品質量的監(jiān)督作用。 3、商品選購的指導作用。 4、商品銷售的廣告作用。 二、商標制度的產生與發(fā)展: 法國于1803年制定的關于工廠制造場和作坊的法律,是商標保護的早期法律。 法國1857年制定的關于以使用原則和不審查原則為內容的制造標記和商標的法律是世界上第一部具有現代意義的商標法。自19世紀以來,隨著國際貿易的發(fā)展,商標法律保
34、護開始向國際化發(fā)展。目前,商標法已成為各國通行的工業(yè)產權制度。 1904年清政府頒布了我國歷史上第一部商標法規(guī):商標注冊試辦章程。由時任中國海關總稅務司的英國人赫德起草。 新中國成立后,我國先后制定了三部商標法規(guī),即1950年商標注冊暫行條例、1963年商標管理條例和1982年商標法。自82年商施行以來,我國85年參加了保護工業(yè)產權巴黎公約、89年參加了商標國際注冊馬德里協定,88年開始采用商標注冊用商品和服務國際分類。 我國商標法的主要特點是: 1、發(fā)展社義商品經濟和健全社義法制是商標立法的出發(fā)點。 2、立足于國內、兼顧國際慣例是商標立法的原則。 3、保護商標專用權是實行商標法制的重要環(huán)節(jié)。
35、 4、實行自愿與強制相結合是商標注冊制度的重大改革。 1993年我國商標法進行了重大修訂(第一次修改): 1、將商標的保護范圍擴大到服務商標。 2、禁止以地名作為商標使用。 3、增加商標注冊審查的補正程序。 4、擴大侵權行為界定范圍,加大懲治侵權行為力度。 2001年我國商標法兩次進行了修訂,涉及(第二次修改): 1、擴大了商標權主體。 2、在保護客體方面。 擴大可注冊商標范圍。 明確規(guī)定申請注冊商標的實質條件。 增加對馳名商標的規(guī)定。 增加對地理商標的保護。 3、在程序方面。 增加了優(yōu)先權的規(guī)定。 對申請商標注冊所申報的事項和提供的資料的真實性,準確性和完整性的要求。 簡化了商標注冊程序。
36、明確規(guī)定商標注冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標(在先權:不能惡意搶注)。 取消了商標評審委員會的終局決定權,而置于法院司法審查之下。 4、在執(zhí)法方面。加強了對商標侵權的查處力度,規(guī)定了一些臨時措施。 5、對工商行政管理部門及從事商標注冊、管理與復審的工作人員提出了具體要求,并規(guī)定了違反法律的責任。 第五編:其他知識產權 第一章:反不正當競爭一、概念與特征: 不正當競爭行為實質上是一種違反平等公正、誠實信用的競爭規(guī)則的非法行為。 我國反所稱不正當競爭:指經營者違反該法規(guī)定,損害其他經營者的合法權益,擾亂社會經濟秩序的行為。 特點: 1、發(fā)生在
37、競爭活動之中。 2、違反誠信、公正的原則。 3、造成擾亂社會經濟秩序的后果。 二、反不正當競爭法: 是調整市場交易活動中經營者之間競爭關系的法律規(guī)范的總稱。 各國在立法例上,或采分立式,分別制定反壟斷、制止限制競爭法和反不正當競爭法;或采合并式,將反壟斷、禁止限制競爭和反不正當競爭合并立法。我國反不正當競爭法規(guī)制定了不正當競爭行為與限制競爭行為兩類對象(合并)。 反不正當競爭法歸屬于知識產權法律體系,理由: 1、以其他知識產權法的調整對象作為自己的保護對象,及對于侵犯著作權、專利權、商標權的行為予以法律制裁。 2、對與各類知識產權有關而相關法律不能管轄的客體給予保護,以此彌補單一法律制度產生的
38、“真空地帶”。 3、對各類知識產權客體的交叉部分給予“兜底保護”,使知識產權的保護對象連接起來形成一個整體。 三、在我國反不正當競爭法中,下列情形屬于與知識產權有關的不正當競爭: 1、商品假冒行為: (1)商品主體混同行為:指不正當地利用他人的商業(yè)信譽或商品聲譽,致使其商品與他人的商品發(fā)生混淆的行為。假冒他人注冊商標;擅自使用知名商品特有的名稱等;擅自使用他人的企業(yè)名稱或姓名。 (2)商品虛假標示行為:指在表示商品的質量及榮譽、產地或來源以及商品的其他成分上作不真實的標注,致使其他經營者或消費者發(fā)生誤認的行為。在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志等質量標志;偽造產地,對商品原產地、來源或出處進
39、行虛假表示;對商品質量作引人誤解的虛假表示。 2、虛假宣傳行為:即經營者利用廣告或其他方法對商品作與實際情況不符的虛假宣傳,導致用戶和消費者誤認的行為。 (1)與實際情況不符。 (2)引人誤解。 3、侵犯商業(yè)秘密。 4、商業(yè)誹謗行為:即經營者采取捏造、散布虛偽事實等不正當手段,對競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽進行抵毀、貶低,以削弱其競爭實力的行為。第二章:商業(yè)秘密權一、概念與構成條件: 指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。 構成條件: 1、信息性。 2、未公開性。 3、實用性。 4、保密性。商業(yè)秘密如果失去保密性,將無存在價值而言。 二
40、、商業(yè)秘密權: 國際商會率先將商業(yè)秘密視為知識產權。知識產權協定是最早(20世紀90年代,專門規(guī)定“未公開信息)明確商秘屬于知識產權范圍的國際協議。 我國反不正當競爭法確認商業(yè)秘密的財產屬性,規(guī)定侵權人負有賠償責任。 商業(yè)秘密權:是一種財產權,即商業(yè)秘密的合法控制人采取保密措施,依法對其經營信息和技術信息的專有使用權。 商業(yè)秘密的權利人有權對商業(yè)秘密進行控制與管理;有權依法使用自己的商業(yè)秘密;有權通過自己使用或許可使用以至轉讓商業(yè)秘密而取得利益;有權處分自己的商業(yè)秘密。 商業(yè)秘密主要是一種智力創(chuàng)造成果,其權利形態(tài)與著作權、專利權、商標權一樣都具有無形財產權的本質屬性,但不具備傳統(tǒng)類型知識產權的
41、主要特征。 三、商業(yè)秘密的侵權與救濟: 侵權商業(yè)秘密:指行為人未經權利人(商業(yè)秘密的合法控制人)的許可,以非法手段獲取商業(yè)秘密并加以公開或使用的行為。 行為人: 1、負有約定的保密義務的合同當事人。 2、實施侵權行為的第三人。 3、侵犯本單位商業(yè)秘密的行為人。 非法手段: 1、直接侵權:即直接從權利人那里竊取商業(yè)秘密并加以公開或使用。 2、間接侵權:即通過第三人竊取權利人的商業(yè)秘密并加以公開或使用。 侵犯商業(yè)秘密的具體表現形式: 1、以盜竊、利誘、脅迫或其他不正當手段獲取權利人的商業(yè)秘密。 2、披露、使用或允許他人使用以不正當手段獲取的商業(yè)秘密。 3、違反約定或違反權利人有關保守商業(yè)秘密的要求
42、,披露、使用或允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密。 4、第三人在明知或應知前述違法行為的情況下,仍然從侵權人那里獲取、使用或披露他人的商業(yè)秘密。 對商業(yè)秘密的侵權行為,主要采取行政制裁、民事制裁以及刑事制裁的手段。 1、民事責任:經營者違反反規(guī)定,給被侵害的經營者造成損害的,應當承擔損害賠償責任。 2、行政責任:對侵犯商業(yè)秘密的行為,監(jiān)督檢查部門應當責令停止違法行為,可以根據情節(jié)處以1萬以上20萬以下罰款。 3、刑事責任:實施侵犯商業(yè)秘密行為,給商業(yè)秘密的權利人造成重大損失的,處3年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金;造成特別嚴重后果的,處3年以上7年以下有期徒刑,并處罰金。 第三章:集成電路布圖
43、設計權一、概念: 集成電路是一種綜合性技術成果,它包括布圖設計和工藝技術。 集成電路:指半導體集成電路,即以半導體材料為基片,將至少有一個是有源元件的兩個以上元件和部分或全部互連線路集成在基片之中或基片之上,以執(zhí)行某種電子功能的中間產品或最終產品。 集成電路布圖設計:是附著于各種載體上的電子元件和連接這些元件的連線的有關布局設計。(我國的保護:必須具有原創(chuàng)性,才能受到法律保護)。 二、立法保護(專利法、著作權法不能給集成電路不圖設計有效的保護): (一)集成電路布圖設計實質上是一種圖形設計,但并非是工業(yè)品外觀設計,不適用專利法保護,理由: 1、布圖設計并不取決于集成電路的外觀,而決定于集成電路
44、中具有電子功能的每一元件的實際位置。 2、布圖設計景觀需要專家的大量勞動,但設計方案不會有多大的改變,其設計的主旨在于提高集成度,節(jié)約材料、降低能耗,因此不具備創(chuàng)造性的專門要求。 3、集成電路技術發(fā)展迅速,產品更新換代很快,其布圖設計不適宜采用耗費時間較多的專利審批程序。 (二)集成電路布圖設計是一種三維配置形態(tài)的圖形設計,但不屬于著作權法意義上的圖形作品或造型藝術作品,理由: 1、布圖設計由電子元件及其連線所組成,執(zhí)行某種電子功能,不表現任何思想。 2、布圖設計是多個元件合理分布并相互關聯的三維配置,是一種電子產品,不以其“藝術性”作為法律保護條件 3、著作權保護期長,如果將布圖設計作為一般
45、作品保護,不利于集成電路產業(yè)的發(fā)展。 (三)各國大抵采取單行立法,確認布圖設計專有權,即給予其他知識產權的保護。 美國最先進行立法保護。世界知識產權組織在華盛頓召開的專門會議上通過關于集成電路的知識產權條約。我國集成電路布圖設計保護條例。 三、集成電路布圖設計專有權: 是一項獨立的知識產權,是權利持有人對其布圖設計進行復制和商業(yè)利用的專有權利。 (一)專有權的取得: 1、主體資格:中國自然人、法人或其他組織創(chuàng)作的布圖設計,依照本條例享有布圖設計專有權;外國人創(chuàng)作的布圖設計首先在中國境內投入商業(yè)利用的,依照本條例享有布圖設計專有權;外國人創(chuàng)作的布圖設計,其創(chuàng)作者所屬國同中國簽訂有關布圖設計保護協
46、議或與中國共同參加有關布圖設計保護國際條約的,依照本條例享有布圖設計專有權。 2、客體條件:合格的客體必須是具有獨創(chuàng)性的布圖設計。 3、方式與程序: (1)方式:自然取得、登記取得、使用與登記取得。(我國實行登記制度) (2)程序(我國):申請、初審、登記并公告、對駁回申請的復審、登記的撤銷。 (二)專有權的內容及其行使: 1、內容:(布圖設計權的權能)不包括精神權利 布圖設計權:指權利的持有人對于權利的客體所能夠行使的權利。 (1)復制權:即專有權人有權通過光學的、電子學的方式或其他方式來復制其受保護的布圖設計。 (2)商業(yè)利用權:即專有權人享有將受保護的布圖設計以及含有該布圖設計的集成電路
47、或含有此種集成電路的產品進行商業(yè)利用的權利。 2、布圖設計權的行使:三種形式 (1)自己對布圖設計進行復制或商業(yè)利用。 (2)將布圖設計權轉讓給他人所有。 (3)許可他人對布圖設計進行復制和商業(yè)利用。 (三)專有權的保護: 1、保護期限: 布圖設計保護期為10年,自布圖設計登記申請之日或在世界任何地方首次投入商業(yè)利用之日起計算,以較前日期為準,但無論是否登記或投入商業(yè)利用,布圖設計自創(chuàng)作完成之日起15年后,不再受集成電路布圖設計保護條例保護。 2、侵權責任及制止措施: (1)民事責任:侵權行為人須立即停止侵權行為,并承擔賠償責任。賠償數額為侵權人所獲得的利益或被侵權人所受到的損失,包括被侵權人
48、為制止侵權行為所支付合理開支。 (2)行政責任:責令停止侵權行為,沒收、銷毀侵權產品或物品。 (3)即發(fā)侵權的制止:布圖設計權利人或利害關系人有證據證明他人正在實施或即將實施侵犯其專有權的行為,如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害,可在起訴前依法向法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。 (四)專有權的限制: 1、合理使用或利用: 為個人目的復制。 供教學研究而復制。 2、反向工程(還原工程)。指對他人的布圖設計進行分析、評價,然后根據分析評價的結果創(chuàng)作新的布圖設計。 3、權利窮竭。指布圖設計權人或經其授權的人,將受保護的布圖設計或含有該布圖設計的半導體集成電路產品投入市場后,
49、對與該布圖設計或含有該布圖設計的半導體集成電路產品有關的任何商業(yè)利用行為,不再享有權利。(可不經權利人許可,不支付報酬) 4、善意買主。當善意買方因“不知”而從事了與權利人的專有權利相沖突的行為時,各國法律都給予豁免。 5、強制許可。指在不經權利人同意的情況下由有關主管部門直接發(fā)放的使用許可。 第四章:植物新品種權 一、植物新品種保護概述: 植物新品種:指經過人工培育的或對發(fā)現的野生植物予以開發(fā),具備新穎性、特異性、一致性和穩(wěn)定性并有適當命名的植物品種。 目前世界范圍內的保護:保護植物新品種國際公約、知識產權協定。保允許其成員國采取專門法或專利法或兩者并用對植物新品種給予保護。世界多數國家通過
50、制定特別法保護植物品種。我國規(guī)定植物新品種不屬于專利法的保護對象,但頒布有植物新品種保護條例。 二、植物新品種權的內容、歸屬及限制: (一)植物新品種要受到保護,須具備的法定條件: 1、申請品種權的植物新品種應當屬于國家植物品種保護名錄中列舉的植物的屬或種。 2、授予品種權的植物新品種應具有新穎性。 3、授予品種權的植物新品種應當具備一致性。 4、授予品種權的植物性品種應當具備穩(wěn)定性。 5、授予品種權的植物新品種應當具備適當的名稱,并于相同或者相近的植物屬或種中己知品種的名稱區(qū)別。 (二)品種權的內容:完成育種的單位或個人對其授權品種享有排他的獨占權。 (三)品種權的歸屬: 1、執(zhí)行本單位的任
51、務或主要是利用本單位的物質條件所完成的職務育種,申請權屬該單位。 2、非職務育種,申請權屬于完成育種的個人。 3、申請被批準后,品種權屬于申請人。 4、委托育種或合作育種,品種權歸屬由當事人在合同中約定;未約定品種權屬于受委托完成或共同完成育種的單位或個人。 5、品種的申請權可依法轉讓。 (四)品種權的限制: 1、合理作用。 2、強制許可使用。 三、植物新品種權的審查程序: 植物新品種完成培育后,必須由完成植物新品種的單位或個人或其受讓人向國家主管部門申請,經主管部門進行審查和批準后,才能取得植物新品種權。 四、植物新品種權的期限、終止和無效: (一)保護期限:藤木植物、林木、果樹和觀賞樹木為
52、20年,其他植物為15年。 品種權人應自被授予品種權的當年開始繳納年費,并按照審批機關要求提供用于檢測的該授權品種的繁殖材料。 (二)品種權的終止:品種權在其保護期限屆滿前終止的情形。 1、品種權人以書面聲明放棄品種權。 2、品種權人未按照規(guī)定交納年費。 3、品種權人未按照審批機關的要求提供檢測所需的該授權品種的繁殖材料。 4、經檢測該授權品種不再符合被授權予品種權時的特征和特性的。 品種權終止,由審批機關登記和公告。 植物新品種復審委員會可以依職權或依他人書面請求,對不符合規(guī)定條件的植物新品種宣告品種權無效;對不符合名稱規(guī)定的植物新品種予以更名。被宣告無效的品種權視為自始不存在。 五、侵犯植
53、物新品種權的法律責任: 凡侵犯植物新品種權的,行為人應承擔民事責任、行政責任和刑事責任。 1、未經權利人許可,以商業(yè)目的生產或銷售植物品種的繁殖材料。 2、假冒授權品種。 第五章:貨源標記與原產地名稱權一、概念: 貨源標記與原產地名稱,是與商標有關的商品區(qū)別標志,在知識產權協定中統(tǒng)稱“地理標記”。 貨源標記:表示商品出處的標志。表示商品于特定的國家、地區(qū)、地方所生產、制造或加工而使用的區(qū)別標志。如“中國制造”。 原產地名稱:是標示商品的產出地并表示商品與某種地理條件或傳統(tǒng)技術有關的區(qū)別標志。如“西湖龍井茶”、“貴州茅臺酒”。 (一)在商品上使用原產地名稱,必須具備的條件: 1、原產地名稱是確實
54、存在的地理名稱,而不是臆造的、虛構的地名。 2、原產地名稱使用人,是該產地利用相同自然條件、采用相同傳統(tǒng)技藝的生產經營者。 3、原產地名稱所附著的商品是馳名的地方特產,在原產地以外的廣大地域范圍內為公眾所知曉。 (二)貨源標記與原產地名稱的區(qū)別: 二者作為商品來源的地理標記,具有相同的功能和近似的含義。但兩者存在不同之處: 1、貨源標記僅是表示某一商品的產出地,目的在于明確說明該類商品的同一性,使用范圍較寬。 2、原產地名稱除標示商品的來源外,還有保護商品的特定品質,表示商品所利用的自然條件和社會條件的作用。因而,原產地名稱的使用更為嚴格。 (三)貨源標記、原產地名稱與商標的區(qū)別: 二者與商標
55、一樣,都是表示商品來源的專用標記,其目的在于幫助消費者認牌購貨,防止消費者誤認。但就其基本功能來說: 1、商標表明商品出自于何“人”,與特定的生產經營者個體相聯系。 2、貨源標記或原產地名稱表明商品出自于何“地”,與特定的某類生產經營者相聯系。 二、貨源標記與原產地名稱權: (一)性質: 是一種無形財產權,其客體具有財產內容,他人擅自使用即發(fā)生財產后果;同時也是特定范圍的若干生產經營者的共有權,它不能為某一個體所專有,而應該歸屬于該地區(qū)或地方的相關的所有生產經營者。 是一種無形財產權,但并不完全具備工業(yè)產權的基本特征: 1、是特定范圍的共有權,不具有個體專有的獨占性。 2、是永久性的財產權利,
56、不具有時間性。即該項權利無保護期間的限制,是一項永久性的財產權利。 3、其客體具有本源性特征,其權利不得轉讓或許可使用。 三、法律保護: 1、國內法多適用反不正當競爭法,國際間則制定相關國際條約或多邊、雙邊條約。 2、保護文件有(國際條約): (1)保護工業(yè)產權巴黎公約:是最早對其保護的國際性公約。公約要求各成員國對于直接或間接使用虛假的貨源標記或原產地名稱的行為采取相應的制裁措施。 (2)關于制止產品虛假或欺騙性產地名稱馬德里協定:作為巴的一個特別協定,對成員國之間制止虛假貨源標記或原產地名稱作出具體規(guī)定。 (3)知識產權協定:是目前保護其最新的國際條約。該協議對地理標記作了規(guī)定,要求各締約方采取措施保護貨源標記或原產地名稱權。 我國是巴的成員國,貨源標記或原產地名稱權在我國法律中受到保護。 第六章:廠商名稱權一、概念與
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