知識產(chǎn)權(quán)法_第八章_著作權(quán)侵權(quán)及法律責任_第1頁
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1、第八章第八章 著作權(quán)侵權(quán)及法律責任著作權(quán)侵權(quán)及法律責任 第一節(jié)直接侵權(quán)第一節(jié)直接侵權(quán)一、直接侵權(quán)的概念和構(gòu)成要件一、直接侵權(quán)的概念和構(gòu)成要件l 每一項專有權(quán)利都控制著一類特定行為,如復制權(quán)控制復制行為、發(fā)行權(quán)控制發(fā)行行為、表演權(quán)控制表演行為等等。如果未經(jīng)著作權(quán)人許可,又缺乏“合理使用”、“法定許可”等抗辯理由,而實施受專有權(quán)利控制的行為,即構(gòu)成“直接侵權(quán)”。 二、直接侵權(quán)的構(gòu)成與主觀過錯二、直接侵權(quán)的構(gòu)成與主觀過錯l 只要未經(jīng)著作權(quán)人許可,也沒有法律規(guī)定的免責理由,擅自實施受專有權(quán)利控制的行為即構(gòu)成“直接侵權(quán)”。至于行為人的心理狀態(tài)如何,是否具有主觀過錯,只影響損害賠償數(shù)額或救濟方法,并不影響

2、對行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的認定。 l 如果直接侵權(quán)者確無主觀過錯,其承擔法律責任的方式與有過錯的侵權(quán)者有所不同,無須承擔損害賠償責任。 第二節(jié)第二節(jié) 間接侵權(quán)間接侵權(quán) 一、間接侵權(quán)的概念和發(fā)展一、間接侵權(quán)的概念和發(fā)展l 在著作權(quán)法理論中,“間接侵權(quán)”是相對于“直接侵權(quán)”而言的。它是指即使行為人并未直接實施受專有權(quán)利控制的行為,如果其行為與他人的“直接侵權(quán)”行為之間存在特定關(guān)系,也可基于公共政策原因而被法律定為侵權(quán)行為。由于這類行為構(gòu)成侵權(quán)的原因,并非是其直接侵犯了著作權(quán)人的專有權(quán)利,因此被稱為“間接侵權(quán)”。二、間接侵權(quán)的類型二、間接侵權(quán)的類型(一)教唆和引誘他人侵權(quán)及故意幫助他人侵權(quán)(一)教唆和

3、引誘他人侵權(quán)及故意幫助他人侵權(quán)l(xiāng) 教唆、引誘他人進行侵權(quán),或明知他人行為構(gòu)成侵權(quán),但仍然給予實質(zhì)性幫助的,應當對侵權(quán)后果承擔責任。(二)(二)“直接侵權(quán)直接侵權(quán)”的預備行為和擴大侵權(quán)后果的的預備行為和擴大侵權(quán)后果的行為行為l 某些行為并未直接侵犯著作權(quán)人的專有權(quán)利,也不屬于教唆、引誘或故意幫助他人侵權(quán),但卻極有可能導致“直接侵權(quán)”或擴大其侵權(quán)行為的損害后果。一些國家的立法者出于防止“直接侵權(quán)”和避免其損害后果擴大的政策考慮,也將這類行為規(guī)定為“間接侵權(quán)”。三、網(wǎng)絡環(huán)境中的間接侵權(quán)三、網(wǎng)絡環(huán)境中的間接侵權(quán)目前,世界各國在網(wǎng)絡服務商主觀過錯的認定方面已經(jīng)基本形成了比較一致的規(guī)則。l 首先,網(wǎng)絡服務

4、商沒有監(jiān)控網(wǎng)絡活動的義務。l 其次,網(wǎng)絡服務商不知曉或沒有合理的理由知曉侵權(quán)行為,以及知曉后采取措施制止侵權(quán)行為的,即沒有主觀過錯。第三節(jié)對技術(shù)措施與權(quán)利管理信息的特殊第三節(jié)對技術(shù)措施與權(quán)利管理信息的特殊保護保護 一、一、“技術(shù)措施技術(shù)措施”的概念的概念l 隨著針對數(shù)字化作品的侵權(quán)行為日趨嚴重,許多著作權(quán)人也開始在數(shù)字化作品中和網(wǎng)絡上使用各種技術(shù)手段保護自己的權(quán)利。這些技術(shù)手段被統(tǒng)稱為“技術(shù)措施”(technological measure)或“技術(shù)保護措施” (technological protection measure)。二、對技術(shù)措施的法律保護二、對技術(shù)措施的法律保護各國立法對于是否

5、禁止,以及應當禁止何種破解“技術(shù)措施”的行為卻有不同的做法,大致上分為三種模式:l 第一種以美國千禧年數(shù)字版權(quán)法為代表l 第二種立法模式以歐盟2001年頒布的信息社會版權(quán)指令和實施該指令的歐盟成員國立法為代表l 第三種立法模式以修改之前的澳大利亞版權(quán)法和我國香港地區(qū)版權(quán)條例為代表【案例】環(huán)球電影訴Reimerdes案 該案的背景是:為了保護DVD電影的版權(quán),從1997年開始,原告環(huán)球電影公司在DVD中使用了一種被稱為“內(nèi)容打亂加密系統(tǒng)”(Content Scramble System,簡稱CSS)的技術(shù)。只有與之相兼容的DVD機或計算機中的DVD光驅(qū)才能進行解碼和播放,但仍然不能對DVD電影進

6、行復制。但僅在2年之后,一名15歲的挪威少年就通過研究找到了CSS加密算法和密鑰,并隨后編寫了一種被稱為DeCSS的解密碼。該解密碼不但允許DVD在非兼容DVD機和DVD光驅(qū)上播放,還能使用戶將DVD中的電影復制到硬盤上。這名挪威少年將解密碼張貼到了網(wǎng)上,而被告是一家網(wǎng)站,轉(zhuǎn)帖了該解密碼。 法院認為:CSS是一種能夠防止他人未經(jīng)許可獲得DVD中電影內(nèi)容的“技術(shù)措施”。因為如果不在與之相兼容的機器上播放DVD,就無法正常觀賞,也即無法獲得電影內(nèi)容。而DeCSS解密碼除了用于破解CSS之外沒有其他有意義的目的。根據(jù)千禧年數(shù)字版權(quán)法的規(guī)定,向公眾提供這種破解手段是違法的。因此,法院下達禁令,要求被告

7、不得繼續(xù)在其網(wǎng)站上公布DeCSS解密碼。l精雕訴奈凱案l 原告北京精雕科技有限公司自主開發(fā)了精雕CNC雕刻系統(tǒng),該系統(tǒng)由三大部分組成,即精雕雕刻CAD/CAM軟件即JDPaint軟件、精雕數(shù)控系統(tǒng)、機械本體三大部分。該系統(tǒng)的使用通過兩臺計算機完成,一臺是加工編程計算機,另一臺是數(shù)控控制計算機。兩臺計算機運行兩個不同的程序需要相互交換數(shù)據(jù),即通過數(shù)據(jù)文件進行。具體是:JDPaint軟件通過加工編程計算機運行生成Eng格式的數(shù)據(jù)文件,再由運行于數(shù)控控制計算機上的控制軟件接收該數(shù)據(jù)文件,將其變成加工指令。原告對上述JDPaint軟件享有著作權(quán),該軟件不公開對外銷售,只配備在原告自主生產(chǎn)的數(shù)控雕刻機上

8、使用。l 2006年初,原告發(fā)現(xiàn)被告在其網(wǎng)站上大量宣傳其開發(fā)的NC1000雕銑機數(shù)控系統(tǒng)全面支持精雕各種版本的Eng文件。被告上述數(shù)控系統(tǒng)中的Ncstudio軟件能夠讀取JDPaint軟件輸出的Eng格式數(shù)據(jù)文件,而原告對Eng格式采取了加密措施。因此,被告通過非法破譯Eng格式的加密措施的方式,開發(fā)、銷售能夠讀取Eng格式數(shù)據(jù)文件的數(shù)控系統(tǒng)是故意避開或者破壞原告為保護軟件著作權(quán)而采取的技術(shù)措施的行為,構(gòu)成對原告著作權(quán)的侵犯。l后來,精雕公司敗訴。l原因:l首先,原告精雕公司的技術(shù)措施,不是著作權(quán)法意義上的技術(shù)措施。l其次,其技術(shù)措施并非是為了實現(xiàn)權(quán)利人在著作權(quán)保護中的正當利益,而是用于實現(xiàn)對

9、其軟件與產(chǎn)品的捆綁銷售。三、三、“權(quán)利管理信息權(quán)利管理信息”的概念和對的概念和對“權(quán)利管權(quán)利管理信息理信息”的法律保護的法律保護l “權(quán)利管理信息”也是隨著數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡的發(fā)展而新出現(xiàn)的事物。它是在作品、表演或制品中加入的用于識別作品或制品、作者、表演者、錄音錄像制品制作者的信息及有關(guān)作品、表演或制品使用的條款和條件的信息。這些信息隨附于作品的復制件,或在作品向公眾進行傳播時出現(xiàn)。l 1996年締結(jié)的世界知識產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)條約第12條和世界知識產(chǎn)權(quán)組織表演和錄音制品條約第19條專門規(guī)定了“關(guān)于權(quán)利管理信息的義務”,要求締約各方應規(guī)定適當和有效的法律救濟辦法。第四節(jié)第四節(jié) 侵權(quán)訴訟中的舉證侵權(quán)訴訟

10、中的舉證l 在原告起訴被告直接侵犯著作權(quán),而且要求被告承擔停止侵權(quán)民事責任的情況下,由于構(gòu)成直接侵權(quán)無須行為人具有主觀過錯,原告的舉證責任相對而言是很容易履行的。原告只需要證明自己是相關(guān)作品的著作權(quán)人,以及被告未經(jīng)許可使用了自己的作品。l 由于著作權(quán)作為無形財產(chǎn)權(quán)的特性,要證明被告未經(jīng)許可使用作品,只需要證明被告有合理的機會接觸(access)自己的作品,同時被告使用的作品與自己作品之間存在“實質(zhì)性相似”(substantial similarity)即可。l 如果原告還要求被告承擔賠償責任,根據(jù)“誰主張、誰舉證”的一般舉證責任分配規(guī)則,應當證明被告的侵權(quán)行為具有主觀過錯。但原告是難以證明被告

11、在實施侵權(quán)行為時所具有的主觀心理狀態(tài)的,因此被告必須舉證證明自己在實施侵權(quán)行為時沒有故意和過失。在這種情況下,等于采取了“舉證責任倒置”規(guī)則。l方正公司訴蕾元公司案l 方正集團公司、紅樓研究所訴稱,我們共同為方正RIP v2.1版軟件的著作權(quán)人。2002年11月我們發(fā)現(xiàn)寶蕾元公司未經(jīng)許可,在其照排機中非法安裝使用上述軟件用于商業(yè)性服務。該行為侵害了我們所享有的計算機軟件著作權(quán)。故起訴要求寶蕾元公司立即停止侵權(quán)、刪除所有侵權(quán)軟件,賠償經(jīng)濟損失15萬元,并承擔本案的訴訟費用。l“陷阱取證”合法嗎?l陷阱取證有兩種類型:l第一種是“機會提供型”,即被偵查對象已有犯罪意圖或傾向,警方的引誘行為只是使其犯罪意圖暴露出來,為其實施犯罪提供機會,這一般任務是合法的偵查行為。l第二種是“犯意誘惑型”。即引誘無犯罪意圖的人產(chǎn)生犯意并實施,這種取證手段一般被認為是非法的。第五節(jié)第五節(jié) 侵犯著作權(quán)的法律責任侵犯著作權(quán)的法律責任 一、民事責任一、民事責任(一)停止侵害(二)消除影響、賠禮道歉(三)賠償損失(四)隨附責任二、行政責任二、行政責任l 當侵權(quán)人的特定侵權(quán)行為同時損害公共利益時,侵權(quán)人除了要根據(jù)權(quán)利人的訴訟請求和法院判決,向權(quán)利人承擔民事責任之外,還可能要承擔行政責任。即由著作權(quán)行政管理部門對侵權(quán)人予以行政處

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